Гражданский кодекс рф утвержденный

Гражданский кодекс рф утвержденный

  • Автострахование
  • Жилищные споры
  • Земельные споры
  • Административное право
  • Участие в долевом строительстве
  • Семейные споры
  • Гражданское право, ГК РФ
  • Защита прав потребителей
  • Трудовые споры, пенсии
  • Главная
  • Гражданский кодекс (ГК РФ) Часть 2

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ

Начало действия редакции — 01.09.2018 года (ред. 62)

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) был принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года, впервые опубликован в «Собрании законодательства РФ» (№ 5) 29 января 1996 года, вступил в силу с 1 марта 1996 года.

Если часть первая Гражданского кодекса РФ содержит общие положения об основаниях возникновения прав и обязанностей, праве собственности и других вещных правах, основаниях их возникновения и прекращения, определяет статус граждан и юридических лиц, содержит общие положения об обязательстве и договоре, то часть вторая Гражданского кодекса РФ, являясь продолжением части первой ГК РФ, посвящена регулированию отношений, возникающих из отдельных видов обязательств.

  • Вопросам отчуждения имущества в форме купли-продажи, мены, дарения и ренты посвящены главы 30-33 части 2 ГК РФ.
  • Передача имущества во временное пользование регулируется главами 34-36 ГК РФ (аренда, наем жилого помещения, безвозмездное пользование).
  • Отношениям, возникающим из договора подряда (бытового и строительного) посвящена довольно объемная глава 37 кодекса.
  • Глава 38 части второй Гражданского кодекса посвящена регулированию отношений, возникающих из договоров о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
  • Отношениям, которые условно можно назвать «финансовые сделки» посвящены главы 42-45 Гражданского кодекса (заем и кредит, финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад, банковский счет).
  • «Транспортные сделки» регулируются главами 40-41 (перевозка и транспортная экспедиция).
  • Достаточно глав части 2 ГК РФ посвящено регулированию отношений из договоров об оказании услуг, среди которых хранение, поручение, страхование, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом.
  • Внедоговорным обязательствам посвящены главы 59 и 60 кодекса (обязательства вследствие причинения вреда и вследствие неосновательного обогащения.

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, урегулированность нормами ГК РФ указанных выше отношений, возникающих из сделок, причинения вреда или неосновательного обогащения, толкование судами разных уровней тех или иных норм закона не всегда отличается единообразием.

«Исправить» такую ситуацию призваны высшие судебные инстанции, которые формируют правовые позиции относительно применения спорных положений законодательства. Такие разъяснения содержаться в постановлениях ВАС РФ, постановлениях Пленума ВС РФ, постановлениях Президиума ВС РФ, а также в утвержденных Президиумом ВС РФ обзорах судебной практики.

Ниже представлен текст документа:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) в последней редакции, с изменениями (внесенными Федеральным законом от 29.07.2017 N 259-ФЗ), вступившими в силу с 01.09.2018 года (ред 62).

26 января 1996 года

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
22 декабря 1995 года

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Раздел IV. Отдельные виды обязательств

Глава 30. Купля-продажа

§ 1. Общие положения о купле-продаже

§ 2. Розничная купля-продажа

§ 3. Поставка товаров

§ 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд

§ 7. Продажа недвижимости

§ 8. Продажа предприятия

Глава 31. Мена

Глава 32. Дарение

Глава 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением

§ 1. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением

§ 2. Постоянная рента

§ 3. Пожизненная рента

§ 4. Пожизненное содержание с иждивением

Глава 34. Аренда

§ 1. Общие положения об аренде

§ 3. Аренда транспортных средств

1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по
управлению и технической эксплуатации

2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг
по управлению и технической эксплуатации

§ 4. Аренда зданий и сооружений

§ 5. Аренда предприятий

§ 6. Финансовая аренда (лизинг)

Глава 35. Наем жилого помещения

Глава 36. Безвозмездное пользование

Глава 37. Подряд

§ 1. Общие положения о подряде

§ 2. Бытовой подряд

§ 3. Строительный подряд

§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

§ 5. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд

Глава 38. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ

Глава 39. Возмездное оказание услуг

Глава 40. Перевозка

Глава 41. Транспортная экспедиция

Глава 42. Заем и кредит

§ 3. Товарный и коммерческий кредит

Глава 43. Финансирование под уступку денежного требования

Глава 44. Банковский вклад

Глава 45. Банковский счет

§ 1. Общие положения о банковском счете

§ 2. Номинальный счет

§ 4. Публичный депозитный счет

Глава 46. Расчеты

§ 1. Общие положения о расчетах

§ 2. Расчеты платежными поручениями

§ 3. Расчеты по аккредитиву

§ 4. Расчеты по инкассо

§ 5. Расчеты чеками

Глава 47. Хранение

§ 1. Общие положения о хранении

§ 2. Хранение на товарном складе

§ 3. Специальные виды хранения

Глава 47.1. Условное депонирование (эскроу)

Глава 48. Страхование

Глава 49. Поручение

Глава 50. Действия в чужом интересе без поручения

Глава 51. Комиссия

Глава 52. Агентирование

Глава 53. Доверительное управление имуществом

Глава 54. Коммерческая концессия

Глава 55. Простое товарищество

Глава 56. Публичное обещание награды

Глава 57. Публичный конкурс

Глава 58. Проведение игр и пари

Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда

§ 1. Общие положения о возмещении вреда

§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью гражданина

§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг

§ 4. Компенсация морального вреда

Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
26 января 1996 года
N 14-ФЗ

Статья 427. Примерные условия договора

1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати.

2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев, если они отвечают требованиям, установленным статьей 5 и пунктом 5 статьи 421 настоящего Кодекса.

3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия.

Комментарий к Ст. 427 ГК РФ

1. Комментируемая статья закрепляет для сторон договора возможность не разрабатывать условия соглашения самостоятельно, а использовать те или иные образцы, шаблоны, которые принято называть примерными. В отличие от типовых договоров, возможность разработки и обязательность применения которых закреплены в ст. 426 ГК РФ, примерные договоры сами по себе не являются обязательными для сторон. Отсылка к таким примерным договорам должна быть включена в договор и является одним из условий договора наряду с иными.

Гражданский кодекс РФ допускает применение к отношениям сторон как в целом некоего примерного договора, к которому стороны сделали отсылку при заключении соглашения, так и отдельных примерных условий. И в том и в другом случае речь идет о документах, разработанных для договоров соответствующего вида и опубликованных в печати. Подобного рода образцы широко распространены и встречаются не только в книжных сборниках примерных договоров, но и в современных электронных информационных системах, предоставляющих пользователям правовую информацию.

Существуют некоторые нормативные правовые акты, в том числе принимаемые субъектами Российской Федерации, утверждающие так называемые примерные договоры. Несмотря на то что в некоторых из них указывается на обязательность их применения при заключении договоров соответствующего типа, такая обязательность может существовать лишь в контексте п. 4 ст. 426 ГК РФ.

Так, например, Правительством РФ утвержден примерный договор на представление интересов государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности . Постановление Правительства РФ требует от соответствующих публичных органов применения указанного примерного договора, однако это требование не является обязательным для другой стороны соглашения. Такое же значение имеют примерный договор складского хранения ценностей, принимаемых от юридических лиц, с выдачей в подтверждение принятия на хранение ценностей двойных складских свидетельств Гохрана России и иные аналогичные документы. Такого рода публично-правовые установления имеют значение лишь для соответствующих органов государственной власти, которые обязаны их исполнять.

———————————
Постановление Правительства РФ от 21 мая 1996 г. N 625 «Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности».

Приказ Гохрана России от 21 февраля 2000 г. N 47 «Об изменении документов по складскому хранению ценностей с выдачей двойных складских свидетельств Гохрана России».

В текстах некоторых подзаконных актов понятие «примерный договор» используется ошибочно, смешивается с термином «типовой договор», что не позволяет достичь поставленной перед нормативным правовым актом цели. Так, в соответствии с п. 16 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. N 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобразования России были утверждены примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, негосударственными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями . Однако эти примерные формы адресованы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые в силу ст. 421 ГК РФ свободны в заключении договора и могут предлагать своим контрагентам заключить договор на иных условиях, использовать в своей практике иные шаблоны или образцы, а равно не использовать таковых вовсе. Несмотря на регистрацию названного Приказа в Министерстве юстиции РФ, данный документ не приобрел силу общеобязательного, поскольку не установил правил, обязательных для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовых договоров). Как уже говорилось, типовые договоры могут утверждаться органами исполнительной власти и становятся обязательными для участников гражданских правоотношений лишь в случаях, предусмотренных законом. Законодательство об образовании не наделяет таким правом ни Правительство РФ, ни Минобразования России.

———————————
Приказ Минобразования России от 10 июля 2003 г. N 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».

2. Для применения к отношениям сторон примерных условий договоров (примерных договоров) необходимо наличие одного из двух условий:

1) стороны договора при его заключении прямо и недвусмысленно сделали отсылку к соответствующему образцу (примерному договору);

2) в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, однако такие условия являются обычаями делового оборота.

Как правило, участники отношений гражданского оборота редко прибегают к первой возможности. Исключение составляют случаи, когда примерные условия разработаны органами публичной власти для договоров, одной из сторон которых является публичный субъект. В таких ситуациях публичный субъект фактически предлагает контрагенту договор присоединения и адресует контрагента к примерному договору, утвержденному в качестве нормативного правового акта. Так, например, при заключении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом РФ договоров на переработку имущества при направлении имущества, обращенного в собственность государства, используется Примерный договор, содержание которого утверждено Приказом Росимущества от 12 января 2009 г. N 2. Сходное значение имеет Приказ Минэкономразвития России от 14 апреля 2009 г. N 127 «Об утверждении примерной формы договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности и передаваемого в аренду организации атомного энергопромышленного комплекса».

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 940 ГК РФ страховщик при заключении договора страхования вправе применять разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования. Такого рода стандартная форма является примерным договором, и отсылка к ней упрощает процесс заключения соглашения.

Своеобразной отсылкой к примерным условиям договора можно считать использование в договоре принятых в международном обороте торговых терминов. В соответствии с п. 6 ст. 1211 ГК РФ при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими торговыми терминами. Так называемые базисные условия договора купли-продажи, например, определяются в Международных правилах толкования торговых терминов Инкотермс 2000. Таким образом, упоминание в договоре таких терминов (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR и пр.) рассматривается отечественным законодателем как отсылка к соответствующим примерным условиям договора.

Примерные договоры, к которым не сделана отсылка в соглашении сторон, могут рассматриваться как обычаи делового оборота при соблюдении условий, содержащихся в ст. 5 ГК РФ. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Как известно, обычай делового оборота подлежит применению лишь в случае, если отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон. По мнению М.И. Брагинского, в качестве обычая делового оборота можно рассматривать утвержденный правительством г. Москвы примерный договор коммерческого найма жилого помещения .

Монография М.И. Брагинского, В.В. Витрянского «Договорное право. Договоры о передаче имущества» (книга 2) включена в информационный банк согласно публикации — Статут, 2002 (4-е издание, стереотипное).

См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 2000. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. С. 708.

Статья 558 ГК РФ. Особенности продажи жилых помещений

1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

3. Особенности купли и продажи жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, определяются законом.

Комментарии к ст. 558 ГК РФ

1. Существенными условиями договора купли-продажи жилых помещений, как и других договоров продажи недвижимости, являются условия о его предмете и цене (см. ст. ст. 554 и 555 и коммент. к ним).

Дополнительную особенность предмета договора составляет его целевой характер. Помещение должно быть жилым, т.е. предназначенным для проживания в нем гражданина, и зарегистрированным в этом качестве в соответствующих государственных или муниципальных органах (БТИ, администрация муниципального образования). Согласно ст. 9 Закона о жилищной политике граждане, имеющие в собственности жилые строения, расположенные на садовых и дачных земельных участках, которые отвечают требованиям нормативов, предъявляемым к жилым помещениям, вправе переоформить их в качестве жилых домов в установленном законодательством порядке.

Комментируемая статья к числу жилых относит следующие помещения: жилой дом; его часть; квартиру в многоквартирном доме; ее часть. Как правило, речь должна идти об изолированных помещениях. Исключение составляет продажа доли в жилом помещении (жилом доме или квартире), принадлежащем гражданам или юридическим лицам на праве общей долевой собственности. Согласно ст. ст. 246 и 250 ГК, п. 10 Постановления Пленума ВС РФ N 8 от 24 августа 1993 г. «О некоторых вопросах применения судами Закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда РСФСР» (Бюллетень ВС РФ. 1993. N 11. С. 10) участник общей долевой собственности на жилое помещение, в том числе на квартиру, вправе продать свою долю постороннему лицу, если остальные сособственники откажутся от осуществления права преимущественной покупки либо не осуществят его в течение предусмотренного ст. 250 ГК срока. Естественно, что такая доля может не совпадать с размерами имеющихся изолированных помещений.

Жилое помещение должно принадлежать гражданину или юридическому лицу на праве собственности. При этом юридическое лицо, включая собственника многоквартирного дома, обязано использовать жилое помещение исключительно для проживания в нем граждан (ст. 289 ГК).

2. Статья охватывает случаи так называемой «вторичной» купли-продажи жилых помещений, поскольку передача государственных или муниципальных жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации осуществляется согласно Закону РСФСР от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в РСФСР»; переход права собственности на кооперативные квартиры осуществлялся ранее в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 7 Закона СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» (Ведомости СССР. 1990. N 11. Ст. 164), п. 2 ст. 13 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» (Ведомости РСФСР. 1990. N 30. Ст. 416), Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О порядке применения части второй статьи 7 Закона СССР «О собственности в СССР на территории РСФСР» (Ведомости РСФСР. N 44. Ст. 1434), а в настоящее время — согласно п. 4 ст. 218 ГК.

3. В порядке, предусмотренном комментируемой статьей, могут быть проданы также квартиры, покупатели которых являются собственниками соответствующих жилищных сертификатов. Согласно Указу Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1182 «О выпуске и обращении жилищных сертификатов» (СЗ. 1994. N 7. Ст. 694) и Инструкции о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных сертификатов на территории РФ, утвержденной Постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ от 12 мая 1995 г. N 2, жилищный сертификат является разновидностью ценной бумаги, а именно облигацией с индексируемой номинальной стоимостью. Эмитентом такой облигации вправе выступать юридическое лицо, зарегистрированное в РФ, обладающее правом быть заказчиком строящегося жилья (получившее в установленном порядке земельный участок, проектную документацию и т.п.), либо организация, которая приобрела эти права (п. 4 Указа от 10 июня 1994 г).

С момента приобретения гражданином или юридическим лицом жилищного сертификата между ним и эмитентом возникает обязательство. После приобретения сертификатов на сумму, составляющую не менее 30% стоимости общей площади квартиры, собственник сертификата получает право купить конкретную квартиру. При этом между ним и эмитентом заключается договор купли-продажи квартиры в рассрочку, который должен соответствовать требованиям комментируемой статьи и определять порядок выплаты собственником остальных 70% ее стоимости.

Положения п. п. 5 и 24 Инструкции от 12 мая 1995 г. противоречат п. 8 Указа Президента от 10 июня 1994 г. N 1182, поскольку устанавливают иное правило: собственник сертификатов приобретает право на покупку квартиры только после приобретения сертификатов на сумму, равную 100% ее стоимости. Возможные споры могут быть разрешены на основании проспектов эмиссии организаций, выпустивших жилищные сертификаты, т.к. именно проспекты являются теми условиями, на которых приобретался конкретный жилищный сертификат.

Приобретение квартиры в собственность граждан и юридических лиц по перечисленным основаниям следует отличать от предоставления жилья только гражданам, получившим государственные жилищные сертификаты. Последние выдаются лицам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (Постановление Правительства РФ от 9 октября 1995 г. N 982 «Об утверждении Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» // СЗ. 1995. N 42. Ст. 3983; Порядок и условия выдачи государственных жилищных сертификатов от 10 июля 1995 г.).

4. Помимо предмета и цены, существенным условием договора продажи жилого помещения является перечень тех лиц, которые и после продажи сохраняют право пользования этим помещением. Ими согласно закону могут быть:

а) члены семьи прежнего собственника, оставшиеся проживать в помещении (ст. 292 ГК). Их круг определяется по правилам ст. 53 ЖК, включая даже тех, кто прекратил семейные связи с прежним собственником;

б) наниматель жилого помещения и постоянно проживающие с ним граждане. Их перечень определяется по правилам ст. 677 ГК;

в) гражданин, являющийся поднанимателем жилого помещения, в пределах срока действия договора найма (ст. 685 ГК).

В тех случаях, когда продается жилой дом из состава домов государственного или муниципального жилищного фонда социального использования, в этот перечень должны быть включены:

а) наниматель и члены его семьи (ст. 672 ГК). Их круг также определяется по правилам ст. 53 ЖК:

б) гражданин, являющийся поднанимателем жилого помещения, в пределах срока действия договора найма (ст. ст. 672 и 685 ГК).

5. Договор купли-продажи жилого помещения, в отличие от прочих договоров продажи недвижимости, подлежит государственной регистрации. Незарегистрированный договор продажи жилого помещения считается незаключенным, и напротив, при наличии факта регистрации он вступает в силу с момента ее осуществления (п. 3 ст. 433 ГК).

Необходимость регистрации договора продажи недвижимости следует отличать от регистрации перехода права собственности (см. ст. 551 и коммент. к ней). Вместе с тем государственную регистрацию договоров продажи недвижимости должны осуществлять те же органы, которые регистрируют переход права собственности на нее (ст. 131, ст. 551 и коммент. к ней). В г. Москве, например, договор продажи жилого помещения после его нотариального оформления подлежит обязательной регистрации в Департаменте муниципального жилья (Постановление Правительства г. Москвы от 16 февраля 1993 г. N 142 «Об упорядочении организации управления жилищным фондом г. Москвы» в ред. Постановления Правительства г. Москвы от 28 ноября 1995 г. N 964).

6. При продаже квартиры или ее части в многоквартирном жилом доме к покупателю недвижимости помимо права собственности на квартиру переходит право собственности на долю в общем имуществе жильцов, перечисленном в ст. 290 ГК.

Ст. 52 ГК РФ — Гражданский кодекс

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц.

30 сентября 2016

28 декабря 2015

Отрывок семинара об изменениях в Гражданском кодексе, связанных с введением типовых уставов для юридических лиц, а также о том, какие вопросы возникают в связи с регистрацией и администрированием таких уставов. Рассказывает Ярослава Карахмазли — руководитель проектов компании «КАДИС».

1 октября 2015

В любой организации ведется сразу множество важных бухгалтерских, кадровых и правоустанавливающих документов. И все эти бумаги нужно определенным образом хранить. Помимо того, что документы имеют разную степень важности, у каждого из них есть свой срок хранения. Если организация будет соблюдать все соответствующие правила и сроки, то сможет избежать многих проблем.

16 июня 2015

Обсуждение статьи

Вопросы по статье

Добрый день! необходима консультация по такому вопросу. Надо ли в уставе образовательной организации указывать в месте нахождения юридического лица юридический, фактический и почтовый адреса?

Вопрос относится к городу ХМАО- Югра

Доброе утро! На собрании акционеров была принята новая редакция Устава нашего ОАО. Новую редакцию Устава в соответствующих органах пока не зарегистрировали. Когда новая редакция для нас будет действовать (когда можно будет нам руководствоваться новой редакции)? с момента регистрации или с даты принятия новой редакции? и почему? спасибо!

Может ли принципал ссылаться на недействительность сделок, заключенных агентом от имени и за счет принципала, в том случае, если соответствующая доверенность агенту не выдавалась?

В каком размере организация обязана уплатить государственную пошлину за нотариальное удостоверение копий собственных учредительных документов, состоящих из устава и двух изменений к нему?

Статья 1162 ГК РФ. Свидетельство о праве на наследство (действующая редакция)

1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

2. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 1162 ГК РФ

1. Свидетельство о праве на наследство представляет собой документ, подтверждающий право наследника (нескольких наследников) на конкретное имущество или долю в конкретном имуществе, принадлежавшем умершему. Лишь в случае выдачи свидетельства наследнику (наследникам) для подтверждения его (их) права на наследство, открывшееся за границей, состав имущества может не указываться (формы N 13 и 14, утвержденные Приказом Минюста России N 99).

2. Свидетельство выдается при отсутствии спора по представлении необходимых документов (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства о нотариате) при условии принятия наследником (наследниками) наследства (ст. ст. 1152 — 1156 ГК).

В спорных случаях право на наследство признается в судебном порядке. Если решением суда признано право на наследство, выдача свидетельства, подтверждающего право того же наследника на то же самое имущество, не производится.

3. Наследник не обязан получать свидетельство о праве на наследство, однако только с его помощью либо с помощью решения суда он может подтвердить свои наследственные права на имущество, принадлежавшее умершему. На основании свидетельства или решения суда наследник может произвести регистрацию прав на указанное имущество или самого имущества, а затем распорядиться им, а при нахождении наследственного имущества у третьих лиц — истребовать его.

О выдаче банковского вклада, относительно которой вкладчиком было сделано распоряжение в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. (см. ст. 8.1 Вводного закона к ч. 3 ГК).

4. Выдача свидетельства о праве на наследство является одним из нотариальных действий (ст. 46 Основ законодательства о нотариате). Оно совершается только по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК). Территория поселения, считающегося местом открытия наследства, относится к определенному нотариальному округу, выделяемому на основе административно-территориального деления (ст. 13 Основ законодательства о нотариате). В городах, включающих в свой состав районы, нотариальным округом является вся территория города. Количество нотариусов в нотариальном округе устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с Порядком определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, утвержденным Приказом Министерства юстиции РФ от 26 ноября 2008 г. N 275.

Право выдавать свидетельство о праве на наследство Основами законодательства о нотариате пока по-прежнему закреплено за нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах. Только при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение этого нотариального действия поручается совместным решением территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата — Управления Министерства юстиции РФ по субъекту (субъектам) Российской Федерации — и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой (ст. 36 Основ законодательства о нотариате; подп. 52 п. 6 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства юстиции РФ от 21 мая 2009 г. N 147).

Однако к настоящему моменту государственных нотариальных контор осталось крайне мало, а во многих регионах их нет вообще. При отсутствии в крупных нотариальных округах государственных нотариальных контор выдача свидетельств о праве на наследство (ведение наследственных дел) поручается не одному, а нескольким либо всем нотариусам, занимающимся частной практикой в соответствующем нотариальном округе. Вместе с тем выдача свидетельства о праве на наследство и ведение наследственного дела после смерти конкретного гражданина входят в компетенцию одного нотариуса. При распределении между нотариусами наследственных дел исходят, как правило, из адресов проживания наследодателей (ведение наследственного дела тем или иным нотариусом зависит от адреса, по которому проживал наследодатель) или деления фамилий наследодателей на группы по алфавитному принципу (на конкретного нотариуса возлагается ведение наследственных дел после смерти граждан, фамилии которых начинаются на определенные буквы алфавита).

В г. Москве применяется другой принцип. Здесь введена единая информационная система наследственных дел. Наследник вправе обратиться к любому нотариусу, который, удостоверившись с помощью компьютерной программы «Наследство без границ», что ранее наследственное дело другим нотариусом г. Москвы не заводилось, открывает дело и в дальнейшем оформляет наследственные права.

5. Свидетельство о праве на наследство может выдаваться должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (п. 3 ст. 38 Основ законодательства о нотариате). Свои функции в отношении наследства должностные лица консульских учреждений осуществляют с соблюдением законодательства государства пребывания (п. 8 Положения о Консульском учреждении Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. N 1330).

Должностные лица консульских учреждений Российской Федерации выдают свидетельства о праве на наследство, если наследодатель — гражданин Российской Федерации — постоянно проживал за границей и по закону государства пребывания консула оформление наследственных прав не относится к исключительной компетенции государства пребывания.

Вопрос компетенции по делам о наследстве решается в международных договорах о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам. Так, согласно ст. 48 Минской конвенции 1993 г. производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения того государства — участника Конвенции, на территории которого имел место жительства наследодатель в момент своей смерти, а в отношении недвижимого имущества — учреждения того государства-участника, на территории которого находится имущество. В Договоре между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.) правила в отношении движимого имущества иные: по вопросам его наследования компетентны органы той стороны Договора, гражданином которой был наследодатель в момент смерти; когда все движимое имущество, оставшееся после смерти гражданина одной стороны данного Договора, находится на территории другой стороны Договора, то по ходатайству наследника, если с этим согласны все известные наследники, производство по делу о наследовании ведет орган этой стороны.

6. Порядок открытия наследственного дела и производства по нему, итогом которого выступает выдача свидетельства о праве на наследство, подробно освещен в Методических рекомендациях по оформлению наследственных прав.

7. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, если оно подано наследником нотариусу (должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации) по месту открытия наследства в установленный для принятия наследства срок, свидетельствует и о принятии наследства (ст. ст. 1153, 1154 ГК). Вместе с тем подача заявления о принятии наследства такой двоякой функции не выполняет.

Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, как и выдача свидетельства (ст. 1163 ГК), предельным сроком не ограничена (п. 3 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

8. К правилам подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство применимы положения п. 1 ст. 1153 ГК, регулирующие подачу заявления о принятии наследства (п. 4 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

9. Условием выдачи наследнику свидетельства о праве на наследство как по закону, так и по завещанию, о чем уже говорилось в п. 2 настоящего комментария, является принятие этим наследником наследства (ст. ст. 1152 — 1155 ГК).

Перед выдачей указанного свидетельства проверяются факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства (ст. ст. 1114, 1115 ГК), принадлежность наследодателю имущества, в отношении которого подано заявление о выдаче свидетельства.

В случае перехода права на принятие наследства (ст. 1156 ГК) проверяются обстоятельства, свидетельствующие о таком переходе.

Кроме того, выдача нотариусом (должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации) свидетельства о праве на наследство по закону обусловлена проверкой наличия отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства, состава и места нахождения наследственного имущества (ст. 72 Основ законодательства о нотариате). О доказательствах отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону, см. п. 4 комментария к ст. 1141 ГК. Если доказательства того или иного из перечисленных юридических фактов отсутствуют, он может быть установлен в судебном порядке (ст. 264 ГПК).

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяется наличие завещания (ст. 73 Основ законодательства о нотариате) и не было ли оно отменено или изменено завещателем (ст. 1130 ГК).

При наследовании по завещанию выясняется круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК; ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

10. Об основаниях отложения и приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство см. комментарий к ст. 1163 ГК.

11. Формы свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию (формы N 3 — 14) утверждены Приказом Минюста России N 99. Среди них имеется и форма свидетельства, выдаваемого в случае, когда доли одного или нескольких наследников в наследстве остаются открытыми: наследство им (ими) было принято, однако заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство не было подано.

12. Дополнительное свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника, как и свидетельство, выданное первоначально. Дополнительные свидетельства могут выдаваться неоднократно — по мере выявления наследственного имущества и обращения наследников с соответствующими заявлениями.

13. Свидетельство о праве на наследство может быть аннулировано нотариусом в случае, предусмотренном п. 2 ст. 1155 ГК (форма N 70 постановления нотариуса, утвержденная Приказом Минюста России N 99). В спорных случаях свидетельство признается недействительным в судебном порядке.

14. За выдачу свидетельства о праве на наследство нотариусом, работающим в государственной нотариальной конторе, до совершения этого нотариального действия взимается государственная пошлина, правила уплаты которой установлены Налоговым кодексом, либо, в случае его выдачи нотариусом, занимающимся частной практикой, нотариальный тариф в размере, равном размеру государственной пошлины (ст. 22 Основ законодательства о нотариате). Так, за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя (о том, кто относится к этому кругу лиц, см. комментарий к ст. ст. 1142 и 1143 ГК) подлежит уплате государственная пошлина в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 руб., а другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1000000 руб. (подп. 22 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса). Лицам, претендующим на оплату государственной пошлины (нотариального тарифа) за выдачу свидетельства о праве на наследство по завещанию в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества, необходимо документально подтвердить соответствующие отношения с наследодателем, хотя они и не имеют юридического значения с точки зрения их призвания к наследованию по завещанию.

В то же время Налоговым кодексом установлен ряд льгот при уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Льготы выражаются в полном или частичном освобождении наследника от уплаты государственной пошлины (подп. 11, 12 п. 1 ст. 333.35, п. п. 1, 2, 4 — 7, 13 ст. 333.38). Указанные льготы действуют и в отношении нотариального тарифа при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусом, занимающимся частной практикой (ст. 22 Основ законодательства о нотариате).

Правила определения стоимости наследственного имущества для исчисления государственной пошлины установлены в подп. 6 — 13 п. 1 ст. 333.25 Налогового кодекса.

За выдачу свидетельства о праве на наследство должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации уплачивается консульский сбор в размере 1% стоимости наследуемого имущества на момент открытия наследства, но не более 4500 долл. США (подп. 13 п. 7 Тарифа консульских сборов, взимаемых за пределами территории Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства иностранных дел РФ от 4 февраля 2009 г. N 1145).

15. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, был отменен (ст. 1 Федерального закона от 1 июля 2005 г. N 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения»). Он не взимается, если свидетельство о праве на наследство выдается начиная с даты вступления в силу названного Закона — с 1 января 2006 г. независимо от времени открытия наследства.

Тем не менее в целях учета налогоплательщиков (и последующего взимания налоговыми органами с наследников земельного налога, налога на имущество физических лиц) нотариус обязан сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство в налоговые органы по месту своего нахождения, месту жительства (п. 6 ст. 85 Налогового кодекса). Сведения представляются в налоговые органы по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 17 сентября 2007 г. N ММ-3-09/[email protected] (по вопросу ее заполнения см. письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2008 г. N ЧД-6-6/[email protected]).

16. Нотариус сообщает также о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника органу опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для охраны его имущественных интересов (ст. 71 Основ законодательства о нотариате; п. 20 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

17. Определенные особенности имеет выдача свидетельств на интеллектуальные права. Как правило, получение такого свидетельства, являющегося доказательством наличия у наследника прав на использование результатов интеллектуальной деятельности умершего автора (произведений, изобретений и т.п.), необходимо. Это связано прежде всего с тем, что в случае использования таких результатов или распоряжения исключительным правом наследники должны будут предоставить организации или иному лицу, вступающему в договорные отношения с ними, доказательства того, что они являются надлежащими правообладателями.

В свидетельстве может содержаться общее указание на наследование исключительного права на определенный вид результатов интеллектуальной деятельности (например, на произведения литературы, созданные умершим автором) либо могут быть перечислены конкретные результаты, на которые наследуется исключительное право (названия произведений).

Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства возникает в силу факта его создания. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК). Это означает, что для указания на наследование исключительных прав на произведения в свидетельстве о праве на наследство не требуется какого-либо документального подтверждения наличия у наследодателя таких прав. Если в свидетельстве нужно указать какие-либо конкретные произведения, то принадлежность авторских прав на них наследодателю презюмируется. Согласно ст. 1257 ГК лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Поэтому для подтверждения авторства умершего достаточно предъявить оригинал (рукопись) или экземпляр опубликованного произведения с указанием имени автора.

В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы подлежат специальной государственной регистрации. Правовая охрана предоставляется им на основании патента, выданного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом (ст. 1346 ГК). Наследнику необходимо оформить такой патент на свое имя, поэтому для того, чтобы получить нотариальное свидетельство о праве на наследство на исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, наследник должен представить нотариусу патент, выданный наследодателю или полученный взамен него самим наследником, а при его отсутствии — решение Роспатента о выдаче патента или иной документ, подтверждающий, что наследодатель является патентообладателем в отношении изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Наследники автора изобретения, промышленного образца или полезной модели, не являющегося патентообладателем, могут быть заинтересованы в том, чтобы в нотариальном свидетельстве было отражено их право на вознаграждение за использование служебного изобретения, промышленного образца или полезной модели (п. 3 ст. 1345, п. 4 ст. 1370 ГК). Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное (ст. 1347 ГК). Таким образом, доказательством авторства в подобных случаях может служить предоставление упомянутой заявки либо самого патента или официальной публикации в бюллетене Роспатента о выдаче патента, поскольку в этих документах также, как правило, содержатся сведения об авторе.

Сложности на практике может вызвать случай, когда при жизни изобретатель не успел подать заявку на получение патента. Исключительное право, возникающее лишь в результате государственной регистрации, отсутствует на момент смерти такого лица и, следовательно, не может быть передано по наследству. Наследники такого умершего автора вправе подать заявку на получение патента от своего имени, причем подтверждения права на получение патента каким-либо документом не требуется. Однако без свидетельства о праве на наследство нельзя с уверенностью сказать, действительно ли заявка подана надлежащим лицом: наследник может отказаться от наследства, наследников может быть несколько и т.д. Избежать ошибок в таких случаях можно, указывая в свидетельстве вместо не существующего еще в этот момент права на патент перешедшее к наследникам право на получение патента. Такое право (п. 2 ст. 1345 и ст. 1357 ГК) существует у гражданина, полагающего, что он создал результат интеллектуальной деятельности, который может быть в установленном законом порядке признан изобретением, промышленным образцом или полезной моделью, с момента создания соответствующего результата. Данное право отчуждаемо и переходит по наследству, но при этом не требует регистрации или иного формального закрепления, поэтому может быть названо в свидетельстве о праве на наследство без какого-либо специального документального подтверждения. Право на получение патента может быть названо в свидетельстве также в случае, если наследодатель успел при жизни подать заявку на изобретение, но к моменту принятия наследства вопрос о выдаче патента не был решен, и исключительное право поэтому еще не возникло.

Когда наследуется вознаграждение за использование изобретения, нотариусы обычно истребуют справку о его сумме, которую должна выдать организация, выплачивающая такое вознаграждение. Однако определение конкретной суммы возможно далеко не во всех случаях; например, вознаграждение часто выплачивается в процентах от прибыли или от себестоимости продукции, причем такие выплаты могут происходить на протяжении ряда лет. Представляется, что в таких случаях в свидетельстве достаточно общего указания на наследование патентных прав автора изобретения (промышленного образца или полезной модели), которые включают и его право на вознаграждение.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1162 свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. В то же время необходимо учитывать, что согласно абз. 2 п. 1 ст. 1393 ГК на всех наследников выдается один патент. Представляется, что для практического удобства в случаях, когда права на один и тот же объект (либо все патентные права в целом) наследуются двумя или несколькими наследниками, целесообразно выдавать им всем одно свидетельство на патентные права. Сходная ситуация складывается также с авторскими правами, переходящими к двум и более наследникам, поскольку их осуществление требует общего согласия всех наследников.

18. Отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство может быть обжалован по правилам главы 37 ГПК, а при возникновении спора о праве он рассматривается судом в порядке искового производства (ч. 3 ст. 310 ГПК). По вопросу о виде производства, в котором рассматривается дело, связанное с отказом нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, см. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 января 2009 г. N 5-В08-141.

19. Если наследник, принявший наследство, умер, не получив свидетельства о праве на наследство, копия наследственного дела, в котором умерший выступал наследником, передается нотариусу, ведущему наследственное дело, в котором умерший является наследодателем (п. 19 раздела I Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

Популярное:

  • Льготы ветеранам труда статья 22 и 23 Законодательная база Российской Федерации Бесплатная консультация Федеральное законодательство Главная ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 12.01.95 N 5-ФЗ (ред. от 18.11.98) "О ВЕТЕРАНАХ" В данном виде документ опубликован не был. (в ред. от 12.01.95 - […]
  • Полное название гражданский кодекс Полное название гражданский кодекс Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, […]
  • Статистика алименты с материальной Удерживаются ли алименты с материальной помощи Помимо зарплаты и премии, с которых, несомненно, удерживаются алименты на несовершеннолетних детей, существуют и многие другие источники доходов. Более 20 лет назад, а именно 18 июля 1996 года, вышло […]
  • Выслуга лет в мчс для звания Приказ МЧС России от 28 апреля 2017 г. № 197 "Об утверждении Порядка присвоения первых и очередных специальных званий, соответствующих должностям рядового состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава” (не вступил в силу) В соответствии с […]
  • Закон рф об обороте алкогольной продукции Закон рф об обороте алкогольной продукции По вопросу возможности розничной продажи пива в розлив в полимерную тару продавца объемом более 1500 миллилитров. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769 принят Технический регламент […]
  • К какой ветви власти относится конституционный совет рк 5. Конституционный совет Статус этого органа регулируется Конституцией и Указом Президента республики, имеющим силу конституционного закона, "О Конституционном совете" от 29 декабря 1995 г . Компетенция. Согласно ст. 72 Конституции Конституцион­ный […]
  • Мировой суд красноглинского района самара Красноглинский районный суд г. Самара Самарской области Красноглинский районный суд г. Куйбышева начал осуществлять свою деятельность на базе народного суда I-го участка Кировского района г. Куйбышева с апреля 1952 года после образования Красноглинского […]
  • Когда была принята 4 часть гк Когда была принята 4 часть гк Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав потребителей Трудовые споры, пенсии […]
Гражданский кодекс рф утвержденный